Осина Д.М. —
Особенности юридической ответственности за нарушение налогового законодательства в США
// Право и политика. – 2020. – № 10.
– 和。 41 - 49.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.10.34174
URL: https://e-notabene.ru/lpmag/article_34174.html
阅读文章
注释,注释: Актуальность темы обусловлена значением института ответственности для современных налоговых систем, поскольку не всегда налогоплательщики готовы добровольно расставаться с частью своих доходов. Обращение к опыту развитых стран может оказаться полезным с точки зрения выявления достоинств и недостатков моделей построения института ответственности за нарушение налогового законодательства с целью возможного их учета при дальнейшем реформировании соответствующей сферы общественных отношений в России. Цель настоящей статьи - изучение особенностей института ответственности за нарушение налогового законодательства в США, юрисдикции с одной из самых эффективных налоговых систем в мире. Для достижения указанной цели автор ставит ряд научных задач, в числе которых рассмотрение видов ответственности за нарушение налогового законодательства США и вопросов их разграничения, а также видов санкций за нарушение налогового законодательства. При проведении исследования автором активно применялись как общенаучные, так и специально-юридические методы (сравнительно-правовой и формально-юридический). В результате исследования можно прийти к ряду выводов: 1) ответственность за нарушение налогового законодательства США бывает уголовной и гражданско-правовой; 2) оба вида ответственности закреплены в едином законодательном акте – Кодексе внутренних доходов; 3) разграничение видов ответственности проводится весьма условно, в зависимости от вида совершенного деяния, степени суровости санкций за него, а также порядка реализации ответственности; 4) гражданско-правовая ответственность за нарушение налогового законодательства в США не имеет аналогов в российском праве и по сути совмещает в себе черты административной и гражданско-правовой ответственности; 5) поскольку в праве США гражданско-правовые санкции могут носить правовосстановительный характер, возможно привлечение лица за одно и то же деяние как к уголовной, так и к гражданско-правовой ответственности.
Abstract: Relevance of the selected topic is justified by the importance of the institution of liability for the current tax systems, since taxpayers are not always willing to voluntarily part with their earnings. Drawing on the experience of the developed countries can be valuable in determining advantages and disadvantages of the models of the institution of liability for violations of tax legislation, with future consideration in reforming the corresponding sphere of social relations in Russia. The goal of this work consists in examination of peculiarities of the institution of liability for violation of tax legislation in the United States, jurisdiction with one of the most effective tax systems in the world. For achieving the set goal, the author sets a number of scientific tasks, among which is consideration of the types of liability for violation of tax legislation in the United States and questions of their demarcation, as well as the forms of penalties for violating tax legislation. The following conclusions were made: 1) liability for violation of tax legislation in the United States can be either criminal or civil; 2) both types of liability are established in the same legislative act – the Internal Revenue Code; 3) demarcation of liability is rather conditional, depending on the type of offence, severity of penalties for its commission, as well as procedure of implementation of liability; 4) civil liability for violation of tax legislation in the United States has no parallels with the Russian law, and essentially incorporates the features of administrative and civil liability; 5) since in the United States law, civil penalties can have restorative justice nature, a person can be subject to both administrative and criminal liability for the same offence.
Осина Д.М. —
Особенности юридической ответственности за нарушение налогового законодательства в США
// Law and Politics. – 2020. – № 10.
– 和。 41 - 49.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.10.43381
URL: https://e-notabene.ru/lamag/article_43381.html
阅读文章
注释,注释: Актуальность темы обусловлена значением института ответственности для современных налоговых систем, поскольку не всегда налогоплательщики готовы добровольно расставаться с частью своих доходов. Обращение к опыту развитых стран может оказаться полезным с точки зрения выявления достоинств и недостатков моделей построения института ответственности за нарушение налогового законодательства с целью возможного их учета при дальнейшем реформировании соответствующей сферы общественных отношений в России. Цель настоящей статьи - изучение особенностей института ответственности за нарушение налогового законодательства в США, юрисдикции с одной из самых эффективных налоговых систем в мире. Для достижения указанной цели автор ставит ряд научных задач, в числе которых рассмотрение видов ответственности за нарушение налогового законодательства США и вопросов их разграничения, а также видов санкций за нарушение налогового законодательства. При проведении исследования автором активно применялись как общенаучные, так и специально-юридические методы (сравнительно-правовой и формально-юридический). В результате исследования можно прийти к ряду выводов: 1) ответственность за нарушение налогового законодательства США бывает уголовной и гражданско-правовой; 2) оба вида ответственности закреплены в едином законодательном акте – Кодексе внутренних доходов; 3) разграничение видов ответственности проводится весьма условно, в зависимости от вида совершенного деяния, степени суровости санкций за него, а также порядка реализации ответственности; 4) гражданско-правовая ответственность за нарушение налогового законодательства в США не имеет аналогов в российском праве и по сути совмещает в себе черты административной и гражданско-правовой ответственности; 5) поскольку в праве США гражданско-правовые санкции могут носить правовосстановительный характер, возможно привлечение лица за одно и то же деяние как к уголовной, так и к гражданско-правовой ответственности.
Abstract: Relevance of the selected topic is justified by the importance of the institution of liability for the current tax systems, since taxpayers are not always willing to voluntarily part with their earnings. Drawing on the experience of the developed countries can be valuable in determining advantages and disadvantages of the models of the institution of liability for violations of tax legislation, with future consideration in reforming the corresponding sphere of social relations in Russia. The goal of this work consists in examination of peculiarities of the institution of liability for violation of tax legislation in the United States, jurisdiction with one of the most effective tax systems in the world. For achieving the set goal, the author sets a number of scientific tasks, among which is consideration of the types of liability for violation of tax legislation in the United States and questions of their demarcation, as well as the forms of penalties for violating tax legislation. The following conclusions were made: 1) liability for violation of tax legislation in the United States can be either criminal or civil; 2) both types of liability are established in the same legislative act – the Internal Revenue Code; 3) demarcation of liability is rather conditional, depending on the type of offence, severity of penalties for its commission, as well as procedure of implementation of liability; 4) civil liability for violation of tax legislation in the United States has no parallels with the Russian law, and essentially incorporates the features of administrative and civil liability; 5) since in the United States law, civil penalties can have restorative justice nature, a person can be subject to both administrative and criminal liability for the same offence.
Осина Д.М. —
Особенности рассмотрения налоговых споров Налоговым судом США
// Налоги и налогообложение. – 2020. – № 6.
– 和。 26 - 34.
DOI: 10.7256/2454-065X.2020.6.34031
URL: https://e-notabene.ru/ttmag/article_34031.html
阅读文章
注释,注释: В США на сегодняшний день существуют три судебные инстанции, в которых возможно оспаривание факта привлечения к ответственности за нарушение налогового законодательства: Налоговый, Претензионный и районный суды. Налоговый суд США является наиболее востребованной среди налогоплательщиков инстанцией, рассматривающей более 95% всех налоговых споров, что во многом обусловлено тем обстоятельством, что Налоговый суд – единственная инстанция, куда налогоплательщик может обратиться с заявлением до уплаты налога, пеней и штрафов. В настоящей статье с применением как общенаучных, так и специально-юридических методов будут рассмотрены ранее не освещенные в отечественной юридической литературе особенности рассмотрения налоговых споров Налоговым судом США, включая вопросы формирования им прецедентов по налоговым делам. В результате проведенного исследования мы можем прийти к ряду выводов: 1) обязательным условием юрисдикции Налогового суда является уведомление о недоимке; в его отсутствие налогоплательщик лишается возможности обращения в Налоговый суд; 2) лишь небольшое количество дел рассматриваются Налоговым судом по существу, в частности, благодаря тому, что стороны прислушиваются к устному мнению судьи, с учетом которого разрабатывают мировое соглашение и представляют судье на утверждение; 3) следует различать мнения и решения Налогового суда, причем прецедентный характер носят лишь некоторые категории мнений; 4) поскольку решения Налогового суда подлежат обжалованию в тринадцать апелляционных судов, потенциально возникает проблема, связанная с противоречивой судебной практикой по одним и тем же вопросам; 5) дела с незначительной суммой иска рассматриваются в упрощенном порядке, что способствует процессуальной экономии, однако мнение, сформированное по результатам такого рассмотрения, не будет иметь прецедентного значения.
Abstract: Currently, the United States has three judicial instances that are authorizes to contest the fact of bringing to responsibility for violation of tax legislation: Tax Court, Court of Claim, and district courts. The United States Tax Court is the most demanded authority among taxpayers that adjudicates over 95% of all tax disputes, which is substantiated by the fact that it is the only instance where a taxpayer can apply prior to paying taxes, penalties and fines. This article using the general scientific and special legal methods examines the previously uncovered in Russian legal literature peculiarities of adjudication of tax disputes by the United States Tax Court. Including the questions of formation of precedents in tax cases. As a result of the conducted research the author formulates the following conclusions: 1) a mandatory conditions of jurisdiction of the Tax Court is the notification on uncollected tax; if it is absent, the tax payer cannot appeal to the Tax Court; 2) only a small number of cases is considered by the Tax Court substantively, namely due to the fact that the parties listen to the verbal opinion of the judge, based on which formulate the settlement offer and submit for approval of the judge; 3) the opinion and decisions of the Tax Court should be differentiated, only certain categories of opinions are of precedent nature; 4) since the decisions of the Tax Court are subject to appeal to the thirteen Courts of Appeal, potentially there occurs a problem related to controversial case law on the same issues; 5) cases with an insignificant sum in dispute qualify under simplified procedure, which contributes to procedural efficiency; however, the opinion formed based on the results of such consideration would not be of precedential value.
Осина Д.М., Дворецкий В.М. —
Понятие и пределы фискального (налогового) суверенитета государства
// Налоги и налогообложение. – 2019. – № 3.
– 和。 1 - 8.
DOI: 10.7256/2454-065X.2019.3.29138
URL: https://e-notabene.ru/ttmag/article_29138.html
阅读文章
注释,注释: Данная статья посвящена общетеоретическим вопросам фискального (налогового) суверенитета государства. Авторами предпринимаются попытки разграничения понятия налоговый и фискальный суверенитет, в том числе, с учетом позиций Конституционного Суда Российской Федерации и анализа имеющихся в отечественной юридической литературе научных трудов, посвященных вопросам фискального (налогового) суверенитета. В статье также анализируется вопрос соотношения понятий налогового суверенитета и налоговой юрисдикции государства. Отдельное внимание авторы уделяют вопросу потенциальной возможности ограничения налогового суверенитета. Методологическую основу исследования составляют такие общенаучные методы, как анализ и синтез. Авторами также применены специальные методы юридической науки – формально-юридический, сравнительно- и историко-правовой. Особым вкладом авторов является систематизация и обобщение имеющихся в научной литературе и практике Конституционного Суда РФ подходов к пониманию фискального (налогового) суверенитета. По результатам проведенного исследования авторы приходят к выводу о необходимости разграничения понятий "фискального " и "налогового" суверенитета. По вопросу разграничения налогового суверенитета и налоговой юрисдикции, авторы приходят к аргументированному выводу о том, что наличие у государства налогового суверенитета является основанием для осуществления им своей налоговой юрисдикции. Относительно возможности ограничения налогового суверенитета авторы приходят к выводу, что добровольное ограничение применения норм национального права вследствие заключения налогового соглашения является скорее не ограничением суверенитета, а его проявлением, в том числе потому, что двусторонними налоговыми соглашениями не устанавливаются ни налоги, ни меры принуждения за неисполнение налоговой обязанности.
Abstract: This article is devoted to the general theoretical issues of the fiscal (tax) sovereignty of the state. The authors of the article try to differentiate between the terms 'tax sovereignty' and 'fiscal sovereignty' taking into account positions of the Constitutional Court of the Russian Federation and analysis of law researches on the issues of fiscal (tax) sovereignty. The authors also analyze the correlation of terms of tax sovereignty and tax jurisdiction of the state. The authors pay special attention to the opportunity of limitation of tax sovereignty. The methodological basis of the research includes such general research methods as analysis and synthesis. The authors have also applied special research methods such as formal law, comparative law and historical law methods. The authors' special contribution to the topic is the systematization and generalization of definitions of fiscal (tax) sovereignty that can be found in research literature and practice o fthe Constitutional Court of the Russian Federation. Based on the research results, the authors emphasize the need to differentiate between the terms 'fiscal sovereignty' and 'tax sovereignty'. Concerning differentiation between the definitions of tax sovereignty and tax jurisdiction, the authors conclude the following: the fact that a state is fiscally sovereign is already the ground for the state to perform its tax jurisdiction. Concerning limitation of tax sovereignty, the authors conclude that voluntary limitation of national law standards as a result of tax treaty is not a limitation but manifestation of sovereignty because bilateral tax treaties set forth neither tax nor punishment for violation of tax responsibilities.
Осина Д.М. —
Особенности учёта процентов по операциям займа для целей раздельного учёта НДС
// Право и политика. – 2018. – № 6.
– 和。 21 - 26.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.6.26537
URL: https://e-notabene.ru/lpmag/article_26537.html
阅读文章
注释,注释: Предметом исследования являются отдельные особенности учёта процентов по полученным и выданным займам для целей раздельного учёта НДС. Особое внимание в статье уделяется анализу применимых положений п.4 и п.4.1 ст.170 НК РФ. Автор подробно исследует основания для учёта процентов по полученным займам в составе совокупных расходов на не облагаемые НДС операции, а также процентов по выданным займам. Проводится анализ правоприменительной практики и научных публикаций по теме исследования. Методологическую основу исследования составляют такие методы формальной логики, как анализ и синтез. Автором также применены специальные методы юридической науки - формально-юридический и сравнительно-правовой. Научная новизна исследования обусловлена комплексным изучением оснований для учёта процентов по полученным и выданным займам для целей раздельного учёта НДС, а также исследованием вопроса о том, означает ли получение по результатам налогового периода процентов в размере, значительно превышающем доходы от облагаемой НДС деятельности, что и большая часть расходов связана с необлагаемой деятельностью. Основными выводами проведённого исследования являются: 1) если приобретённые товары (работы, услуги) не используются в необлагаемых операциях по предоставлению займов и получению процентов по ним, то соответствующие суммы НДС подлежат вычету; 2) проценты по полученным займам подлежат учёту в расходах на необлагаемые операции, если они связаны с осуществлёнными в налоговом периоде необлагаемыми операциями. Например, если полученные займы используются для целей последующего предоставления третьим лицам и получения дохода в виде процентов.
Abstract: The subject of this research is the separate specificities of calculating interest on received and issued loans for the purposes of separate calculation of the value added tax (VAT). Particular attention is given to the analysis of the applicable positions of the Paragraph 4 and Paragraph 4.1 of the Article 170 of the Tax Code of the Russian Federation. The author carefully examines the bases for calculating interest in received loans as part of total expenses on operation that are not subject to VAT, as well as interest on issued loans. Analysis is conducted on the legal practice and scientific publications on this topic. The scientific novelty of research consists in the comprehensive study of the bases for calculation of interests on received and issued loans for the purposes of separate calculation of VAT, as well as the research of the question whether or not the fiscal year receipt of interest in the amount that is significantly higher than the revenue from activity that is subject to VAT same as the largest part of expenses related to non-taxable activity. Among the main conclusions of the conducted research is the claim that if the procured commodities (labor, services) are not used in non-taxable operations on issuing loans and receiving interest, the corresponding amounts of VAT are subject to deduction.
Осина Д.М. —
Особенности определения базы для исчисления страховых взносов при реорганизации в форме присоединения
// Налоги и налогообложение. – 2018. – № 6.
– 和。 1 - 6.
DOI: 10.7256/2454-065X.2018.6.26558
URL: https://e-notabene.ru/ttmag/article_26558.html
阅读文章
注释,注释: Предметом исследования является порядок определения организацией – правопреемником предельной величины базы для исчисления страховых взносов в отношении работников присоединённой организации. Автор подробно исследует вопрос о том, вправе ли правопреемник при определении указанной предельной величины учитывать выплаты работникам, осуществлённые присоединённой организацией в расчётном периоде до момента реорганизации. Проводится анализ разъяснений Минфина России и ФНС России, судебной практики и научных публикаций по теме исследования, что обусловливает значимость исследования для практикующих юристов. Методологическую основу исследования составляют такие методы формальной логики, как анализ и синтез. Автором также применены специальные методы юридической науки – формально-юридический и сравнительно-правовой. Научная новизна исследования обусловлена анализом положений действующей с 2017 года главы 34 НК РФ «Страховые взносы», актуальной правоприменительной практики, а также сравнением их с ранее действовавшим нормативным регулированием и практикой. Основные выводы исследования: 1) предельная величина базы для начисления страховых взносов должна определяться организацией – правопреемником с учётом выплат работникам, осуществлённых присоединённой к ней организацией в расчётном периоде до момента реорганизации; 2) законность и обоснованность такой позиции подтверждена единообразной на протяжении многих лет судебной практикой, в том числе Высшего арбитражного суда РФ и Верховного Суда РФ.
Abstract: The subject of the research is the procedure that is used by a continuing company to assess the treshold of the basis for calculating insurance contributions payable to employees of an accessed company. The author focuses on the question whether a continuing company is entitled to include amounts that have been paid to employees of an accessed company during the fiscal period prior to the day of reorganization into the aforesaid basis. Osina analyses and interprets explanations of the Ministry of Finances of Russia and Federal Tax Service of Russia, judicial practice and researches on the matter, which causes the importance of this particular research for practical lawyers. The methodological basis of the research implied such formal logical methods as analysis and synthesis. The author has also applied special law science methods such as formal law and comparative law. The scientific novelty of the research is caused by the fact that the author carries out an analysis of the provisions of Part 34 of the Tax Code 'Insurance Payments' that have been in effect since 2017, and their practical implementation and associated law-enforcement practice, as well as compares them to previous regulations and practice. The main conclusions of the research are as follows: 1) the treshold of the basis for calculating insurance contributions should be defined by a continuing company and include payments made by an accessed company to employees during the fiscal period prior to the moment of the company's reorganization; 2) legality and foundation of this position have been proved by many years of judicial practice including that of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation and Supreme Court of the Russian Federation.
Осина Д.М. —
Особенности учёта процентов по операциям займа для целей раздельного учёта НДС
// Law and Politics. – 2018. – № 6.
– 和。 21 - 26.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.6.43160
URL: https://e-notabene.ru/lamag/article_43160.html
阅读文章
注释,注释: Предметом исследования являются отдельные особенности учёта процентов по полученным и выданным займам для целей раздельного учёта НДС. Особое внимание в статье уделяется анализу применимых положений п.4 и п.4.1 ст.170 НК РФ. Автор подробно исследует основания для учёта процентов по полученным займам в составе совокупных расходов на не облагаемые НДС операции, а также процентов по выданным займам. Проводится анализ правоприменительной практики и научных публикаций по теме исследования. Методологическую основу исследования составляют такие методы формальной логики, как анализ и синтез. Автором также применены специальные методы юридической науки - формально-юридический и сравнительно-правовой. Научная новизна исследования обусловлена комплексным изучением оснований для учёта процентов по полученным и выданным займам для целей раздельного учёта НДС, а также исследованием вопроса о том, означает ли получение по результатам налогового периода процентов в размере, значительно превышающем доходы от облагаемой НДС деятельности, что и большая часть расходов связана с необлагаемой деятельностью. Основными выводами проведённого исследования являются: 1) если приобретённые товары (работы, услуги) не используются в необлагаемых операциях по предоставлению займов и получению процентов по ним, то соответствующие суммы НДС подлежат вычету; 2) проценты по полученным займам подлежат учёту в расходах на необлагаемые операции, если они связаны с осуществлёнными в налоговом периоде необлагаемыми операциями. Например, если полученные займы используются для целей последующего предоставления третьим лицам и получения дохода в виде процентов.
Abstract: The subject of this research is the separate specificities of calculating interest on received and issued loans for the purposes of separate calculation of the value added tax (VAT). Particular attention is given to the analysis of the applicable positions of the Paragraph 4 and Paragraph 4.1 of the Article 170 of the Tax Code of the Russian Federation. The author carefully examines the bases for calculating interest in received loans as part of total expenses on operation that are not subject to VAT, as well as interest on issued loans. Analysis is conducted on the legal practice and scientific publications on this topic. The scientific novelty of research consists in the comprehensive study of the bases for calculation of interests on received and issued loans for the purposes of separate calculation of VAT, as well as the research of the question whether or not the fiscal year receipt of interest in the amount that is significantly higher than the revenue from activity that is subject to VAT same as the largest part of expenses related to non-taxable activity. Among the main conclusions of the conducted research is the claim that if the procured commodities (labor, services) are not used in non-taxable operations on issuing loans and receiving interest, the corresponding amounts of VAT are subject to deduction.
Осина Д.М. —
Специфика увольнения руководителя организации в связи с принятием решения собственником имущества организации (на примере увольнения муниципального служащего)
// Юридические исследования. – 2018. – № 5.
– 和。 29 - 38.
DOI: 10.25136/2409-7136.2018.5.26177
URL: https://e-notabene.ru/lr/article_26177.html
阅读文章
注释,注释: В статье на примере увольнения муниципального служащего анализируются особенности применения п.2 ст.278 ТК РФ, который регулирует увольнение руководителя организации в связи с принятием соответствующего решения собственником имущества организации. Исходя из буквального толкования нормы ст. 278 ТК РФ, работодатель не обязан представлять обоснование принятого решения об увольнении. Однако на практике ситуация не является такой однозначной. В этой связи вопрос о соотношении публичных и частных интересов, недопустимости злоупотребления правом и дискриминации в сфере труда с дискреционными полномочиями собственника имущества организации приобретает всё большую актуальность. Эти и некоторые другие значимые вопросы нашли отражение в научном исследовании. Исследование подготовлено с использованием таких методов, как анализ, системно-структурный, формально-юридический и сравнительно-правовой методы. В результате проведённого исследования автор приходит к ряду выводов, среди которых: 1) лицо, номинально являющееся руководителем организации, но не осуществляющее особую трудовую функцию, не может считаться руководителем для целей п.2 ст.278 ТК РФ; 2) правовая неопределенность ст. 279 ТК РФ приводит к тому, что фактически работник может дважды понести наказание за совершенное дисциплинарное нарушение, которое, с одной стороны, не явилось причиной увольнения, однако все же повлекло за собой отказ в выплате компенсации; 3) при увольнении руководителя организации - муниципального служащего необходимо учитывать публичные интересы муниципального образования. Между тем, исчерпывающего ответа на вопрос, как именно надлежит учитывать публичные интересы, ни законодательство, ни судебная практика не содержат.
Abstract: In her article Osina studies the case of discharging a municipal official and analyzes particular features of implementing Article 2 of Clause 278 of the Labour Code of the Russian Federation that regulates the procedure of dismissing a head of an organization as a result of a decision made by a property owner of an organization. Base on the literal interpretation of the provisions of Article 278 of the Labour Code of the Russian Federation, an employer does not have to explain grounds for his or her decision about discharge of an employee. However, actual situations are not so explicit. For this regard, the question about the balance between public and private interests and inadmissibility of abuse of rights and discrimination in the labour sphere based on discretionary authorities of a property owner is emerging full blown. These issues have been focused on by the researcher, as well as a few others. The research was carried out using such methods as analysis, structured system analysis, formal law method and comparative law method. As a result of her research, Osina makes a number of conclusions including the following: 1) an individual who is, on a pro forma basis, runs an organization but does not perform a particular labour function, cannot be regarded as a head for purposes set forth by Clause 2 of Article 278 of the Labour Code of the Russian Federation; 2) a lack of legal clarity of Article 279 of the Labour Code of the Russian Federation causes a situation when an employee may be punished twice for his or her disciplinary violation which, on the one hand, cannot be the cause of discharge but, on the other hand, creates grounds for denial of a compensation; 3) public interests of a municipal unit should be taken into account when discharging a head of an organization (municipal official). However, a comprehensive answer to the question about a particular manner public interests should be taken into account is provided neither by legislation nor judicial practice.
Осина Д.М. —
Оплата проезда работников до вахты и обратно: доход работников или законная компенсация?
// Право и политика. – 2018. – № 5.
– 和。 75 - 81.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.5.26239
URL: https://e-notabene.ru/lpmag/article_26239.html
阅读文章
注释,注释: Предметом исследования является обложение налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами оплаты организациями, трудовая деятельность на объектах которых осуществляется вахтовым методом, проезда своих работников от места их проживания до места вахты (работы) и обратно. Особое внимание в статье уделяется вопросу о том, в чьих интересах осуществляется проезд работника до вахты и обратно. Автор подробно исследует основания для признания соответствующих выплат работникам предусмотренными трудовым законодательством компенсациями, которые не подлежат налогообложению. Проводится анализ правоприменительной практики по теме исследования, а также соответствующих научных публикаций. Методологическую основу исследования составляют такие методы формальной логики, как анализ и синтез. Автором также применены специальные методы юридической науки - формально-юридический и сравнительно-правовой. Научная новизна исследования обусловлена, прежде всего, исследованием вопроса о том, в чьих интересах осуществляется проезд работников организации от места их проживания до места вахты и обратно. Основными выводами проведённого исследования являются: 1) проезд работников от места жительства до места вахты и обратно осуществляется в интересах организации, так как направлен на обеспечение непрерывной производственной деятельности на объектах организации, на которых трудовая деятельность осуществляется вахтовым методом; 2) возмещение работнику затрат, понесённых им для проезда от места жительства до места вахты и обратно, следует квалифицировать в качестве компенсационных выплат, которые в силу п.3 ст.217 и подп.2 п.1 ст.422 НК РФ не подлежат обложению НДФЛ и страховыми взносами.
Abstract: The subject of this research is the taxation of the income of natural persons and insurance payments made by organizations that provide employment on remote long-term job sites and charge their employees for transportation to and from job site. Special attention is given to the question of in whose interests are the target of the employees’ transit to and from the job site. The author carefully examines the basis for recognition of the corresponding payments to employees in the form of compensation as established by the Labor Code and are not subject to taxation. Analysis is conducted on the legal practice on this topic, as well as the corresponding academic publications. The scientific novelty of this research is primarily substantiated by the examination of the question of in whose interests are the target of the employees’ transit to and from the job site. Among the main conclusions of research are the following: transportation of employees to and from the job site is in the interests of the organization, as it is aimed at continuous work at the job site; reimbursement of traveling expenses to the employee should be classified as compensation, which in accordance to Paragraph 3 of the Article 217 and Subparagraph 2 of Paragraph 1 of the Article 422 of the Tax Code of the Russian Federation are not subject to taxation and insurance premiums.
Осина Д.М. —
Оплата проезда работников до вахты и обратно: доход работников или законная компенсация?
// Law and Politics. – 2018. – № 5.
– 和。 75 - 81.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.5.43150
URL: https://e-notabene.ru/lamag/article_43150.html
阅读文章
注释,注释: Предметом исследования является обложение налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами оплаты организациями, трудовая деятельность на объектах которых осуществляется вахтовым методом, проезда своих работников от места их проживания до места вахты (работы) и обратно. Особое внимание в статье уделяется вопросу о том, в чьих интересах осуществляется проезд работника до вахты и обратно. Автор подробно исследует основания для признания соответствующих выплат работникам предусмотренными трудовым законодательством компенсациями, которые не подлежат налогообложению. Проводится анализ правоприменительной практики по теме исследования, а также соответствующих научных публикаций. Методологическую основу исследования составляют такие методы формальной логики, как анализ и синтез. Автором также применены специальные методы юридической науки - формально-юридический и сравнительно-правовой. Научная новизна исследования обусловлена, прежде всего, исследованием вопроса о том, в чьих интересах осуществляется проезд работников организации от места их проживания до места вахты и обратно. Основными выводами проведённого исследования являются: 1) проезд работников от места жительства до места вахты и обратно осуществляется в интересах организации, так как направлен на обеспечение непрерывной производственной деятельности на объектах организации, на которых трудовая деятельность осуществляется вахтовым методом; 2) возмещение работнику затрат, понесённых им для проезда от места жительства до места вахты и обратно, следует квалифицировать в качестве компенсационных выплат, которые в силу п.3 ст.217 и подп.2 п.1 ст.422 НК РФ не подлежат обложению НДФЛ и страховыми взносами.
Abstract: The subject of this research is the taxation of the income of natural persons and insurance payments made by organizations that provide employment on remote long-term job sites and charge their employees for transportation to and from job site. Special attention is given to the question of in whose interests are the target of the employees’ transit to and from the job site. The author carefully examines the basis for recognition of the corresponding payments to employees in the form of compensation as established by the Labor Code and are not subject to taxation. Analysis is conducted on the legal practice on this topic, as well as the corresponding academic publications. The scientific novelty of this research is primarily substantiated by the examination of the question of in whose interests are the target of the employees’ transit to and from the job site. Among the main conclusions of research are the following: transportation of employees to and from the job site is in the interests of the organization, as it is aimed at continuous work at the job site; reimbursement of traveling expenses to the employee should be classified as compensation, which in accordance to Paragraph 3 of the Article 217 and Subparagraph 2 of Paragraph 1 of the Article 422 of the Tax Code of the Russian Federation are not subject to taxation and insurance premiums.
Осина Д.М. —
Последствия применения сторонами сделки неверной налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость
// Налоги и налогообложение. – 2018. – № 4.
– 和。 1 - 6.
DOI: 10.7256/2454-065X.2018.4.26096
URL: https://e-notabene.ru/ttmag/article_26096.html
阅读文章
注释,注释: В настоящей статье на примере правовой позиции Судебной коллегии Верховного Суда РФ по одному из дел анализируются последствия применения сторонами сделки неверной налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость. В частности, рассматриваются следующие вопросы: 1) о пределах договорного усмотрения сторон по сделке; 2) о том, является ли предъявление НДС к уплате изменением цены договора; а также 3) о последствиях применения нулевой ставки вместо 18% и наоборот. В своей работе автор опирается на детальный анализ норм налогового и гражданского законодательства, а также правовых позиций высших судебных инстанций. По результатам исследования автор приходит к выводу, что фактически занятая Верховным Судом РФ позиция приводит к различному режиму обложения НДС сторон по одной и той же сделке. Более того, оставшиеся за периметром анализа ВС РФ смежные вопросы о возможности предъявления НДС к вычету покупателем, а также о действительном размере налоговой обязанности продавца порождают дополнительную правовую неопределённость, чреватую возникновением новых судебных споров.
Abstract: Basaed on the analysis of the position of the Supreme Court of Russia regarding a relevant case, the author of this article analyzes consequences of applying incorrect value-added tax rate by parties. In particular, the author focuses on the following issues: 1) the scope of the contractual judgement made by parties when concluding a treaty; 2) whether presentment of VAT payable can be considered to be an alteration of a treaty; and 3) consequences of applying the zero tax rate instead of a 18 % rate, and vice versa. Osina bases her research on a detailed analysis of tax and civil laws as well as positions of supreme judicial authorities. Based on the results of the research, the author concludes that in fact the position of the Supreme Court of Russia regarding the matter creates contradictions in VAT taxation regimes under the same treaty. Moreover, related issues regarding a buyer's opportunity to apply for VAT to be deducted from a sum payable is left uncovered by the Supreme Court and so is the question about the actual amount of tax liability of a seller. This creates gaps in the tax law and may provoke judicial disputes.
Осина Д.М. —
Актуальные вопросы толкования норм права при разрешении трудового спора в суде
// Право и политика. – 2018. – № 2.
– 和。 68 - 76.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.2.25349
URL: https://e-notabene.ru/lpmag/article_25349.html
阅读文章
注释,注释: В статье на примере конкретного трудового спора о восстановлении на работе рассмотрены вопросы о правовых последствиях признания судом увольнения незаконным; о пределах применения судами ч.5 ст.394 ТК РФ и обязанности суда изменить формулировку основания и (или) причины увольнения; о том, вправе ли суд разрешать спор за пределами заявленного работником требования о восстановлении на работе; о том, что понимается под продолжением работы при реорганизации. Освещаемые вопросы проиллюстрированы примерами из судебной практики, что дополнительно повышает значимость работы для практикующих юристов в сфере трудового права. Автор приходит к выводу о наличии неоднозначных подходов к толкованию различных правовых категорий в российском трудовом праве, что неизбежно влечёт за собой возникновение значительного количества трудовых споров. В этой связи автор приходит к выводу о необходимости урегулирования спорных вопросов на уровне законодательства, либо путём получения разъяснений Верховного Суда Российской Федерации о порядке применения тех или иных положений трудового и гражданско-процессуального законодательства.
Abstract: Based on the example of a specific labor dispute on employment reinstatement, this article examines the legal consequences of illegal dismissal; limits of applicability of Part 5 of the Article 394 of Labor Code of the Russian Federation and court’s responsibility to redraft the grounds and (or) reasons of dismissal; whether the court is entitled to settle the dispute beyond the worker’s claim of employment reinstatement; what implies the continuation of work in terms of reorganization. The covered questions are illustrated with the examples form judicial practice, which additionally increases the relevance of the work of practicing lawyers in the area of labor law. The author underlines the presence of ambiguous approaches towards the interpretation of various legal categories in the Russian labor law that inevitably results in the emergence of a significant number of labor disputes. Thus, a conclusion is made on the need for regulation of the contested issues at legislative level or through acquisition of interpretations of the Supreme Court of the Russian Federation regarding order of application of one or other positions of the labor and civil procedural legislation.
Осина Д.М. —
Последствия добровольного исчисления налога к доплате в бюджет при наличии переплаты
// Финансы и управление. – 2018. – № 2.
– 和。 22 - 26.
DOI: 10.25136/2409-7802.2018.2.26143
URL: https://e-notabene.ru/flc/article_26143.html
阅读文章
注释,注释: В статье исследуются актуальные вопросы о возможности привлечения налогоплательщика к ответственности по ст.122 НК РФ при наличии у него достаточной суммы переплаты того же налога на момент подачи уточненной декларации с суммой налога к доплате в бюджет, составления акта и вынесения решения по результатам налоговой проверки. Анализируется п.20 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 и связанные с ним вопросы. Статья подготовлена на основании анализа норм НК РФ, систематизации правоприменительной практики, с использованием общенаучных методов познания (анализ, синтез) и специальных методов (формально-юридического и сравнительно-правового). Научная новизна обусловлена проведением анализа и систематизации отдельных вопросов и правоприменительной практики, связанных с добровольным исчислением налога к доплате в бюджет при наличии переплаты. По результатам исследования сделаны потенциально применимые в практической деятельности выводы: наличие на момент добровольной подачи уточненной декларации переплаты по налогу, достаточной для зачета дополнительно начисленных сумм, свидетельствует о соблюдении условий подп.1 п.4 ст.81 НК РФ для освобождения от ответственности; отсутствие по результатам налоговой проверки недоимки и наличие переплаты, достаточной для зачета дополнительно начисленных сумм, свидетельствует об отсутствии оснований для привлечения к ответственности; для привлечения к ответственности необходимо установить причинно-следственную связь между занижением суммы налога за конкретный налоговый период и прерыванием переплаты по налогу, имеющейся в бюджете со срока уплаты налога до даты вынесения решения по результатам налоговой проверки.
Abstract: The article is devoted to the question about whether it is possible to hold a taxpayer liable pursuant to Article 122 of the Tax Code of the Russian Federation in case of a taxpayer having a sufficient sum of tax overpayed at the moment of an amended tax return being submitted. The author also focuses on drawing up an act and making a decision based on tax inspection results. The author analyzes Clause 20 of the resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation No. 57 of July 30, 2013 and related issues. The article is based on the analysis of the provisions of the Tax Code of the Russian Federation, systematization of law-enforcement practice using general research methods (analysis and synthesis) and special research methods (legalistic and comparative law methods). The scientific novelty of the research is caused by the fact that the author analyzes and systematizes particular issues and law enforcement practice associated with voluntary calculation of tax additionally payable to the budget in case of overpayment. Based on the research results, the author makes the following conclusions that can be put to practice: whenever there is an amended tax return sufficient to make credit for additionally accrued tax at the moment of voluntary submission of a tax return, it is possible to apply Subclause 1 of Clause 4 of Article 81 of the Tax Code of the Russian Federation to be relieved from payment; if tax audit results demonstrate that there is no tax owned but overpayed and the sum of tax overpayed is sufficient to make a credit for additionally accrued tax, then there are no grounds for bringing a taxpayer to liability; and to hold a taxpayer liable it is necessary to establish a cause-and-effect relationship between understatement of tax for a particular tax period and cutting off tax overpayment that has been held in the budget since the due date for tax payment till the date of decision made on the basis of tax audit results.
Осина Д.М. —
Актуальные вопросы толкования норм права при разрешении трудового спора в суде
// Law and Politics. – 2018. – № 2.
– 和。 68 - 76.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.2.43133
URL: https://e-notabene.ru/lamag/article_43133.html
阅读文章
注释,注释: В статье на примере конкретного трудового спора о восстановлении на работе рассмотрены вопросы о правовых последствиях признания судом увольнения незаконным; о пределах применения судами ч.5 ст.394 ТК РФ и обязанности суда изменить формулировку основания и (или) причины увольнения; о том, вправе ли суд разрешать спор за пределами заявленного работником требования о восстановлении на работе; о том, что понимается под продолжением работы при реорганизации. Освещаемые вопросы проиллюстрированы примерами из судебной практики, что дополнительно повышает значимость работы для практикующих юристов в сфере трудового права. Автор приходит к выводу о наличии неоднозначных подходов к толкованию различных правовых категорий в российском трудовом праве, что неизбежно влечёт за собой возникновение значительного количества трудовых споров. В этой связи автор приходит к выводу о необходимости урегулирования спорных вопросов на уровне законодательства, либо путём получения разъяснений Верховного Суда Российской Федерации о порядке применения тех или иных положений трудового и гражданско-процессуального законодательства.
Abstract: Based on the example of a specific labor dispute on employment reinstatement, this article examines the legal consequences of illegal dismissal; limits of applicability of Part 5 of the Article 394 of Labor Code of the Russian Federation and court’s responsibility to redraft the grounds and (or) reasons of dismissal; whether the court is entitled to settle the dispute beyond the worker’s claim of employment reinstatement; what implies the continuation of work in terms of reorganization. The covered questions are illustrated with the examples form judicial practice, which additionally increases the relevance of the work of practicing lawyers in the area of labor law. The author underlines the presence of ambiguous approaches towards the interpretation of various legal categories in the Russian labor law that inevitably results in the emergence of a significant number of labor disputes. Thus, a conclusion is made on the need for regulation of the contested issues at legislative level or through acquisition of interpretations of the Supreme Court of the Russian Federation regarding order of application of one or other positions of the labor and civil procedural legislation.